Рефераты

Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений - (диплом)

p>В установленном законом порядке к наследникам переходят права на оформление научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений. В состав наследства входят и исключительные права на объекты промышленной собственности. К наследникам переходит исключительное право использования изобретения. Наследники могут получить как патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на их получение (пункт 7 статьи 10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года №3517-1). [64 Патентный закон Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года. // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992. №42. Ст. 3219.

    ]

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную модель– пяти лет и патент на промышленный образец действует в течение десяти лет.

    3. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
    3. 1. Коллизии законодательства в области наследования

Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании.

Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т. д.

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследования регулируются также в двухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.

Кроме того, 22 января 1993 года Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной была подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [65Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 4 августа 1994 года № 16-ФЗ. ]. К настоящему времени указанную Конвенцию ратифицировали Беларусь, Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. Данная Конвенция вступила в силу 24 марта 1994 года.

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам подписана членами Содружества Независимых Государств в городе Минске 22. 01. 93 г. в части V урегулировала наследственные правоотношения. Российская Федерация ратифицировала Конвенции Законом РФ от 04. 08. 94 г. № 16-ФЗ, для России Конвенция вступила в силу с 10. 12. 94 г.

Согласно вышеуказанной Конвенции граждане каждой из стран СНГ могут наследовать на территории другого государства Содружества имущество или права по закону и по завещанию на равных условиях и в том объеме, как и граждане данной страны (ст. 44 Конвенции).

Право наследования имущества определяется по законодательству той стороны СНГ, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Но это правило не распространяется на наследование недвижимого имущества. Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству страны СНГ, на территории которой находится это имущество (ст. 45 Конвенции). Если по законодательству страны СНГ, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то недвижимое имущество переходит стране СНГ, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое имущество переходит стране СНГ, на территории которой оно находится (ст. 46 Конвенции).

Способность лица к составлению завещания и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещвтель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствии несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места жительства его составления (ст. 47 Конвенции).

Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения страны СНГ, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.

Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения страны СНГ, на территории которой находится имущество. Вопрос о том, какое имущество является недвижимым, решается в соответствии с законодательством страны, на территории которой находится это имущество. И первое и второе правила применяются в связи с производством по делам о наследстве (ст. 48 Конвенции).

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из стран СНГ компетентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других государств, если они отсутствуют или не назначили представителя (ст. 49 Конвенции).

Учреждение стран СНГ принимаю в соответствии со своим законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны наследства, оставленного на их территориях гражданами других стран СНГ, или для управления им. О принятии таких мер безотлагательно уведомляется дипломатическое представительство или консульское учреждение страны СНГ, гражданином которой является наследодатель. Указанное представительство или учреждение может принять участие в осуществлении этих мер.

По ходатайству учреждения юстиции, компетентного вести производство по делу о наследовании, а также дипломатического представительства или консульского учреждения меры, принятые по обеспечению охраны наследства или для управления им, могут быть изменены, отменены или отложены (ст. 50 Конвенции) [66Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 4 августа 1994 года № 16-ФЗ. ]

    .

Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января 1993 года предусмотрено, что документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой Договаривающейся Стороны какого-либо удостоверения. Однако положениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция, Италия, Финляндия) предусматривается, что без легализации принимаются документы, передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно в рамках правовой помощи.

Российская Федерация также является участницей Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Помимо России странами-участницами данной Конвенции являются по состоянию на 01 ноября 1994 года:

Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Беларусь, Белиз, Бельгия, Босния Герцеговина, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Кристофер и Невис, Словения, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Швейцария, Япония.

Гаагская конвенция, отменяющая для стран - участниц требование дипломатической или консульской легализации официальных документов, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.

В соответствии с Гаагской конвенцией на ряде официальных документов, исходящих от учреждений и организаций стран - участниц, должен проставляться специальный штамп, так называемый апостиль, удостоверяющий "подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ" (Статья 5 Гаагской конвенции). Апостиль проставляется учреждением иностранного государства.

По смыслу Гаагской конвенции под официальными документами понимаются, в частности, документы, исходящие от нотариуса, административных и судебных органов, свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, иные документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства - участника Конвенции.

Гаагская конвенция не распространяется на документы дипломатических или консульских учреждений, на документы, прямо относящиеся к таможенным и коммерческим операциям.

Российская Федерация не является стороной ни в одном двустороннем или многостороннем соглашении о принудительном исполнении решений в области административного права.

Правовое управление ГТК России в настоящее время готовит более подробную информацию по затронутому вопросу.

Наследственные права иностранцев в РФ. В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; им предоставляется в области наследования национальный режим независимо от того, проживает они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше право не ставит условия о взаимности.

Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам–иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории соответствующей страны.

Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего иностранного государства.

В соответствии со ст. 567 ГК РСФСР отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.

Право на наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскому закону (ст. 567 ГК).

В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что “способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиям советского закона”. Таким образом, при определении формы завещания принцип места жительства является основным, остальные принципы–дополнительными, а в отношении способности составления завещания за основу принят только один принцип– принцип места жительства.

Большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны входит производство по делам о наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества–учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. В отдельных договорах содержатся некоторые особые правила о распределении указанной компетенции.

Наследственные права Российских граждан за границей. В большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношении движимого имущества–закон гражданства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило, передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используются разные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами. Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открылось за рубежом. Права наследования, возникающие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются в РФ. Важную роль в охране наследственных прав наших граждан за рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ [67Консульского устава СССР. Утвержден Указом Президиума верховного Совета СССР 25 июня 1976 года. ]. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего дела какому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консульского устава СССР. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в международном праве вопрос о наследовании разрешается путем заключения многосторонних договоров, подписания конвенций о прововой помощи в тех или иных вопросах. Права, как российских граждан зарубежем, так и иностранцев в Россий в области наследственного право получили достаточное закрепление как в медународных актах, так и в актах внутренненого законодательства примером чему являются проанализированные выше акты.

3. 2. Перспективы развития института наследственного права в России и зарубежем

Действующее российское законодательство уделяет значительное внимание вопросам наследственного права. Однако жизнь выдвигает насущное требование дальнейшего развития наследственного права. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого количества неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это привело к острой необходимости совершенствования законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находятся проекты части третьей ГК РФ, содержащей раздел YI “Наследственное право”. Проведя анализ указанных проектов, можно прийти к следующим выводам. Как признает сам руководитель авторской группы разработчиков А. Л. Маковский, данный проект достаточно консервативен: “Это и понятно. Наследственное право тесно связано с отношениями в семье, а в этой области крупные законодательные новеллы опасны. ” [68А. Л. Маковский. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации) //Законодательство и экономика. 1997. №3-4. С. 145-147. ]

Очевидно, что при составлении данного проекта разработчики прежде всего преследовали две цели:

как можно больше внести уточнений и дополнений в уже существующие нормы наследственного права;

создать качественно новые нормы права, которые регулировали бы вопросы права наследования, обойденные молчанием в прежнем законодательстве в силу своей новизны.

Именно поэтому раздел VI Части III ГК РФ получился очень объемным по сравнению с существующим разделом ГК РСФСР 1964 года, содержащим нормы наследственного права.

Прежде всего, в отличие от ГК РСФСР проект четко разделен на главы, содержащие нормы общих положений о наследовании, нормы конкретных видов наследования, а также нормы, регулирующие порядок приобретения наследства, и касающиеся особенностей наследования отдельных видов имущества, что очень удобно и значительно упрощает работу с законом.

Преимуществ разработанного проекта очень много. И в первую очередь это - четкие определения важнейших понятий наследственного права, данные в тексте. Если ранее, определяя для себя какое-либо понятие, необходимо было обращаться к справочной литературе и научным трудам, то теперь эта задача облегчается тем, что все эти понятия прописаны в самом тексте закона.

Если говорить конкретно по главам проекта, то можно в каждой из них найти как большие подвижки вперед, так и некоторые недостатки.

Глава 63 “Общие положения о наследовании”: право наследования гарантируется, дано определение наследования–как перехода в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, статья 1157 определяет наследственную массу. Дано уточнение ранее действующей нормы, касающееся права наследования граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы удовлетворить этому условию. Имеется в виду, достаточно ли нескольких часов жизни после родов, чтобы быть признанным наследником умершего?

Статьей 1161 предусмотрена возможность быть правопреемниками наследодателя не только граждан и юридических лиц, но и Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных государств и международных организаций. Недостатком же этой главы, по моему мнению, явилось то, что пункт 4 статьи 1162 предусматривает возможность обращения в суд с заявлением об отстранении недостойного наследника от наследования только лишь лицом, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. Получается, что, к примеру, прокурор не может обращаться в суд с заявлениями такого рода, хотя бы и в защиту нарушаемых наследственных прав остальных наследников.

Глава 64 “Наследование по завещанию” значительно больше остальных, в силу того, что произошло увеличение количества дел, связанных с завещаниями, как в нотариальных, так и в судебных органах. Новыми нормами в наследовании по завещанию можно назвать следующие:

регламентация в статье 1169 наследования завещанных неделимых вещей; подробнейшее описание требований закона к форме завещания в статьях 1170-1175, что, вероятно, обусловлено тем, что данный документ начинает свое непосредственное действие уже после смерти завещателя, когда уже поздно что-либо править, и в связи с чем грубые недочеты в оформлении завещания могут повлечь его недействительность и открытие наследования по закону; введение в статье 1172 закрытой формы завещания, при которой никто, включая нотариуса, не может быть ознакомлен с содержанием данного документа до наступления времени открытия наследства, что должно реально способствовать реализации нормы закона, касающейся тайны завещания;

установление общего порядка наследования денежных средств в кредитных учреждениях, что исключает возможность лишения с помощью завещательного распоряжения необходимых наследников права на получение в наследство части этих денег (статья 1174);

появление возможности оформить завещание в простой письменной форме или на словах согласно статьи 1175, при условии нахождения завещателя в чрезвычайных обстоятельствах и, что такое завещание будет впоследствии проверено и утверждено решением суда по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли, что хотя и не полностью, но исключает злоупотребления последней волей наследодателя; в статье 1177 и статье 1178 получили подробную регламентацию правила о недействительности и толковании завещания, что абсолютно отсутствует в ныне действующем ГК РСФСР;

еще одно нововведение - возможность освобождения исполнителя завещания от его обязанностей судебным решением (статья 1179), что, несомненно, является шагом вперед, так как и сам исполнитель в силу тех или иных обстоятельств может не иметь случая исполнить последнюю волю завещателя, да и наследники для охраны своих наследственных прав могут потребовать отстранения назначенного исполнителя от его обязанностей, например, из-за недоверия к его действиям по охране и управлению наследственным имуществом;

также новым в наследовании по завещанию представляется смысл п. 4 ст. 1180 о подназначении отказополучателя.

Однако, несмотря на все прогрессивные новшества данной главы, недоумение вызывает п. 5 ст. 1163, в котором говорится: “Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства”. Получается, если, к примеру, при составлении завещания наследодатель обладал гражданской дееспособностью в полной мере, а в последствии был признан судом недееспособным, то и завещание, составленное в общем-то дееспособным гражданином, будет признано недействительным из-за того, что завещатель на момент своей смерти утратил дееспособность. Представляется, что этот недостаток проекта должен быть устранен, так как здесь очевидно нарушаются права гражданина, гарантированные нормами, прежде всего, Конституции РФ. Следующая глава 65 “Наследование по закону” предусматривает чрезвычайное увеличение количества очередей наследников по закону, что практически исключает возможность перехода наследственного имущества в разряд выморочного (ст. 1185-1189); уменьшение размера обязательной доли необходимых наследников, а также возможность через судебные органы уменьшить или отказать в присуждении обязательной доли в наследстве (ст. 1193); устранение от наследования по закону супруга, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился не менее, чем за 5 лет до открытия наследства, либо хотя и позднее, но имеются веские основания считать распад семьи окончательным (ст. 1194). Следующая глава проекта “Приобретение наследства” примечательна такими нововведениями, как:

невозможность перехода права наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии (статья 1200);

отказ наследника от наследства после его принятия (статья 1201); “Наследник по завещанию или по закону в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе от него отказаться, проект части Ш предполагает, что наследник может отказаться и в том случае, когда он уже принял наследство” [69 Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. –М. :Издательство Норма-Инфра, 1999. С. 130. ]; установление общей долевой собственности наследников на наследственное имущество (статья 1205), если оно переходит к ним в порядке наследственного правопреемства без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них;

возможность раздела наследственного имущества, составляющего общую долевую собственность наследников, по их соглашению, что влечет впоследствии выдачу свидетельства о праве на наследство, в котором указываются доли каждого в соответствии с достигнутым соглашением (статья 1206);

выдача свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячного срока со дня открытия наследства при условии достоверности информации о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников нет (статья 1211);

возможность согласно статьи 1214 доверительного управления наследственным имуществом до оформления перехода права собственности на это имущество к наследникам (в это имущество может входить то, что требует не только охраны, но и управления: предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т. п. ). “Проект части III ГК РФ предусматривает, что если срок для принятия наследства пропущен, то по заявлению наследника суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными, в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. ” [70 Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. –М. : ИздательствоНорма-Инфра, 1999. С. 130. ] Последняя глава проекта посвящена особенностям наследования отдельных видов имущества, и, можно сказать, вся является совершенно новой для наследственного права. Как уже говорилось выше, в настоящее время возникает множество вопросов, связанных с наследованием определенных категорий объектов гражданского оборота. Учитывая эти пробелы законодательства, разработчики проекта Части III ГК РФ решили нормативно закрепить в отдельной главе порядок наследования таких объектов, как:

право на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственном кооперативе;

доля (пай) вкладчика в товариществе на вере, участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского кооператива; ограниченно оборотоспособные вещи;

невыплаченные суммы заработной платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда;

имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием безвозмездно или на льготных условиях;

    государственные награды и почетные знаки.

Не останавливаясь на особенностях наследования данных видов имущества, хотелось бы отметить, что законодательное закрепление их было бы несомненным продвижением вперед. Нуждаемость граждан, юридических лиц, органов нотариата и суда в этих нормах на сегодняшний день чрезвычайно велика. Скорейшее принятие данного проекта части III Гражданского кодекса РФ (разумеется, с поправками и устранениями явных недостатков) способствовало бы уменьшению наследственных споров и предоставило бы нотариальным органам и судам правила их разрешения. Оценивая проект в целом, можно отметить крайнюю детализацию норм наследственного права, урегулированность наследственных правоотношений “вплоть до мелочей”. Но несмотря на подробную регламентацию права наследования, раздел VI во многих случаях предусматривает дальнейшую конкретизацию своих норм актами Правительства РФ, которые должны быть приняты после вступления в действие части III Гражданского кодекса РФ. И это представляется не очень удачной мыслью разработчиков проекта, так как процедура принятия законодательных актов в России, как известно, очень длительна, что, конечно же, отразится на практике применения норм данной Части ГК РФ, а в некоторых случаях даже сделает их применение невозможным. Хотелось бы лишь пожелать, чтобы институт наследственного права в России в конце концов начал бы шагать в ногу со временем и развиваться так же стремительно быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.

Наследственное право зарубежных государств не имеет радикальных отличий от наследственного права в России. В основном все различия касаются количества и субъективного состава очередей. примером может служить Иран где до 1995 года жена не могла наследовать недвижимое имущество оставшееся о мужа, но имела право на пожизненое проживание в доме мужа, а дочь вообще не могла наследовать за отцом, но зато являлась единственной наследницей за матерью. [71Чельцова Н. В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании. /Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное право. ]

Наследственное право Израиля основано на принципах, аналогичных наследственному праву России и других стран СНГ, но имеются определенные различия. Отношения, связанные с вопросами наследования, регулируются Законом Израиля о наследстве, 1965 г. (в дальнейшем - Закон). В соответствии с Законом, наследование возможно по закону или по завещанию. Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания.

   Наследниками по закону являются супруг умершего, его дети и их потомство, его родители и их потомство, родители его родителей и их потомство. В отличие от российского права наследниками первой очереди являются только супруг и дети. Родители могут наследовать только при отсутствии у наследодателя детей родных или усыновленных.

   Характерной особенностью наследственного права Израиля является статус и права супруга. Он получает движимое имущество, включая автомобиль, которым они пользовались, но за исключением денег на банковском счету. Из остального имущества (недвижимость, деньги) супруг(а) получает половину, в случае, если кроме него в круг наследников входят дети или внуки или родители. Наследники каждой очереди делят между собой причитающуюся им часть наследственного имущества в равных долях, в отличии от России.

   Это относится, в частности, к редко встречающейся ситуации, когда у умершего было две жены, и в этом случае каждая из них получает половину от доли, причитавшейся супруге, если бы она была только одна.

   Причем следует иметь в виду, что в наследственное имущество входит только доля умершего в совместном имуществе супругов, как правило, это половина квартиры и т. п. Например, если наследниками являются жена и дети, то принадлежащая супружеской паре квартира будет поделена следующим образом; половина квартиры принадлежит жене, остальное делится между детьми в случае, если кроме супруга в круг наследников входят братья(сестры) или их потомство или дедушки(бабушки), то доля супруга составляет 2/3 от наследственного имущества. Более того, если супруги состояли в браке более 3 лет и проживали вместе в квартире, то в этом случае вся эта квартира наследуется пережившим супругом независимо от другого имущества.

   В случае, если у наследодателя остались, кроме супруга, только родственники более далеких степеней родства, например, двоюродные братья, то переживший супруг наследует за умершим все имущество.

   С точки зрения Закона дети, рожденные вне или помимо брака, а также усыновленные, имеют такие же права на наследование имущества родителей, как и дети рожденные в зарегестрированном браке.

   Основополагающим принципом наследственного права Израиля является право завещателя на составление завещание и на его изменение без каких-либо ограничений. Каждое последующее завещание отменяет противоречащие ему положения предыдущего завещания. Право на подписание завещания не может быть передано третьим лицам. Законом предусмотрено несколько вариантов завещания.    Наиболее распространенным является завещание, подписанное в присутствии двух свидетелей и ими удостоверенное. Одним из свидетелей, как правило, является адвокат, составивший завещание по поручению завещателя. Свидетелями не могут быть лица, признанные судом, недееспособными и несовершеннолетние. Наследник по завещанию не может быть свидетелем при подписании.

   Другой формой завещания, является завещание составленное и подписанное перед представителем власти и им удостоверенное. Представителями власти являются, в данном случае, судья или судья-регистратор суда по семейным делам, регистратор по вопросам наследства, член религиозного суда или нотариус. Завещание может быть написано завещателем собственноручно, подписано им и должна быть указана дата. В этом случае не требуется никакого удостоверения свидетелей или иного удостоверения его подлинности.

   Закон предусматривает также устное завещание. Эта форма завещания имеет силу, если завещатель тяжело болен или находится в условиях, представляющих угрозу его жизни (например, в боевых условиях). В этом случае он вправе устно сформулировать свое завещание в присутствии двух свидетелей. Они записывают сказанное завещателем, подписывают этот документ и передают его без промедления регистратору по вопросам наследства. В данном случае, завещание может быть составлено в пользу свидетелей. Завещание утрачивает силу, если по прошествии месяца после изменения обстоятельств составления завещания завещатель остается в живых.

    В случае смерти завещателя для реализации завещания, а также, в при отсутствии завещания, для вступления в права наследства, необходимо подать заявление регистратору по вопросам наследства. Основанием для вступления в права наследников является распоряжение, выданное регистратором по вопросам наследства, процедура сходная с нашей.

    В некоторых случаях решение в отношения наследства принимает суд по семейным делам. Например, в случае возникновения споров в отношение прав на наследство, в случае оформления прав на наследство лиц - жителей других стран и в ряде других случаев. Надо отметить , что Россия не имеет с Израилем договора о помощи по вопросам права, хотя Израиль признает заверенные в России доверенности, а вот их доверенности у нас не признаются. [72Фридман И. Н. Право Израиля: сегодня и завтра. - М. : Издательство Дрофа, 1998. С. 45-47. ]

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы. Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, а также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему.

Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой. Для определения, что же может наследоваться, необходимо руководствоваться следующими положениями.

в состав наследственной массы могут входить как и те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти, если существуют еще и другие предусмотренные законом юридические факты;

не переходят по наследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

ряд прав и обязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона (легковой автомобиль, полученный бесплатно);

могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием (голосующие акции в акционерном обществе); могут наследоваться и правовые образования в случаях, предусмотренных в законе (процесс приватизации, незаконченный в связи со смертью наследодателя и приобретательная давность).

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства. Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц: в Законе РФ “Об акционерных обществах”, Законе РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Законе РФ “О производственных кооперативах”, Законе РФ “О потребительской кооперации”, Законе РФ “О сельскохозяйственной кооперации”, Законе РФ “О товариществах собственников жилья”, Законе РФ “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”. Также нормы наследственного права содержатся в Законе РФ “Об авторском праве и смежных правах”, Законе РФ “О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных”, в Патентном законе РФ.

И это еще далеко не все нормативные правовые акты, где закреплены положения о наследовании. Необходимо также обращаться к законодательству о страховании, земельному и ряду других.

Такой объем нормативных документов и разбросанность норм по многочисленным правовым актам различного уровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычными гражданами. Поэтому мы считаем что было бы целесообразно объеденить нормы наследственного права в одном нормативном акте, что бы наследники, по мере необходимости, могли обращаться к одному нормативному акту, а не к нескольким.

Такая попытка сделана в проекте части III ГК в разделе о наследственном праве. Наследственное право по существу не обновлялось почти сорок лет. А если учесть, что наследственное право определяет судьбу имущества умершего после его смерти и что в регулировании имущественных отношений, в первую очередь отношений собственности, за последнее десятилетие произошли радикальные изменения, которые в наследственном праве прямо не отражены.

Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств.

Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

В международном праве вопросы наследования в основном регулируются путём заключения международных двухсторонних договоров. Вопрос, право какой стороны применять в том или ином случае в основном зависит от наличия или отсутствия договора между странами, а также правовым режимом имущества передаваемого в наследство как в стране где проживал наследодатель так и в стране где проживает наследник.

Результаты исследования. Институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

В тоже время институт наследования не учитывает новшеств, введенных новыми разработками в области медицины и биотехнологии. Так, представляется целесообразным придать статус вещи, а, следовательно, предусмотрение возможности обладания на праве частной собственности предметами, вживленными в организм, мертвым телом человека, частями тела человека, органами и тканями человека после их отделения путем четкого установления в законодательстве соответствующих норм, а, следовательно, и норм в наследственном праве. Такие вещи являются индивидуально-определенными вещами, так как имеют только себя подобную структуру.

Кроме того, в период написания дипломной работы законодателем был устранен один из пробелов в наследственном праве затрагивающий вопрос о наследовании по закону, нам хотелось бы поддержать предложение о внесении дополнений в очередность наследников по закону которые были внесены 14 апреля 2001 года и опубликованны в Российской газете 17 мая 2001 года. Руководствуясь принципом, что при определении круга наследников наследодатель исходит из круга лиц, которым по разным причинам он оставил бы свое имущество, если бы составил завещание, законодатель выделил третью очередь, в которую входят тети и дяди наследодателя, а также четвертую очередь в которую входя пробабки и прадеды как со стороны деда так и со стороны бабки.

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. Именно поэтому юристы, практикующие в области наследственного права, нотариусы и просто заинтересованные граждане с нетерпением ожидают принятия части III Гражданского кодекса РФ, в которой раздел VI посвящен вопросам наследственного права.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М. : Юридическая литература, 1993. –64 с.

Гражданский кодекс РСФСР. Принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (с изменениями на 26. 01. 1996 г. , по состоянию на 01. 03. 1996 г. ). Утратил силу с 1 января 1995 года согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 1994 года. - М. : Юридическая литература, 1997. -246 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года Подписан Президентом Российской Федерации 30 ноября 1994 года. Введен в действие с 1 января 1995 года Федеральным Законом ''О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 21 октября 1994 года. ''- М. : Юридическая литература, 1994. -240 с. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. Принят Верховным Советом СССР 31. 05. 1991 г. (с изменениями на 26. 01. 1996 г. По состоянию на 01. 03. 1996 г. ). - М. : Юридическая литература, 1997. -246 с.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Подписан Президентом Российской Федерации 11 февраля 1993 года // Российская газета. 13 марта 1993. №49.

О государственных пенсиях в Российской Федерации. Закон РСФСР. принят Государственной думой Российской Федерации 20 ноября 1990 г. (с изменениями и дополнениями на 21. 07. 1997 г. ). –Минск. : Амалфея, 1999. - 448 с. О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Закон РСФСР. Принят Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1990 года. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1990. №44.

О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Закон Российской Федерации. Принят Верховным Советом 04 июля 1991 года. - М. : Юридическая литература, 1997. -246 с.

Патентный закон Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года. // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992. №42. Ст. 3219.

Об оружии. Закон Российской Федерации. Подписан Президентом Российской Федерации 20 мая 1993 года. // Российская газета 15 июня 1993 года. Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации. Введен в действие 9 июля 1993 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации ''О порядке введения в действие закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах''. - Минск: Амалфея, 1999. -448 с.

Об акционерных обществах. Закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года. Подписан Президентом Российской Федерации 26 декабря 1995 года. – М. : Проспект, 1996. -300 с.

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федераций 3 июля 1997 года. // Вестник Высшего Арбитражного Арбитражного Суда Российской Федерации октябрь 1997 года. №10. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года. Одобрен советом Федераций 1 апреля 1998 года. // Российская газета 23 апреля 1998 года. №79.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 1994 года № 16-ФЗ. - М. : Издательство АСТ, 1999. 232 с.

О конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Инструктивное письмо Заместителя Председателя ВАС РФ 29 августа 1994 года. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994 года № 24.

О пособиях на социальное страхование. Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23. 02. 84 года. // Сборник Постановлений Правительства СССР 1984 год №8.

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. Утвержденна Приказом Министерства юстиции РФ 6 января 1987 года. -М. : Норма, 1997.

О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23 апреля 1991 года №2 (в ред. от 21. 12. 1993 г. , с изменениями от 25. 10. 1996 г. ). // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 15 октября 1991 года. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1992. №4. Постановление Президиума Пензенского областного суда 14 января 1994 года. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. №5.

Постановление Президиума Кировского областного суда 30 июня 1993 года. Проект раздела VI “Наследственное право” Части III ГК РФ от 29. 01. 1997 г. - М. : Издательство Пропаганда, 1998. 108 с.

Аргунов В. Н. Нотариальные услуги населению. - М. : Сов. Россия, 1991. 38 с. Барщевский М. Ю. Наследственное право. – М. : Издательство Юридическая литература, 1973. 96 с. Барщевский М. Ю. Если открылось наследство. - М. : Юридическая литература, 1989. 62 с.

Борисевич М. М. Римское гражданское право. Учебное пособие. - М. : Издательство МНЭПУ, 1995. 232 с.

Виноградова Р. И. Образцы нотариальных документов. - М. : Российское право, 1992. 156 с.

Власов Ю. Н. Наследственное право РФ. Учебно-методическое пособие. – М. :Издательство Пропаганда, 1998. 108 с. Вранцева Е. , Герасимов А. , Степенин М. Борьба за наследство. //Хозяйство и право, 1996. №6. 114 с.

Герасимов А. , Степенин М. Наследство –яблоко раздора. // Политика и право, 1996. №4. 62 с. Гетман Е. Приватизированные квартиры. // Домашний адвокат. 1994. №1. 68 с. Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. - М. :Издательство Юридическая литература, 1967. 82 с.

Гражданское право. Том 1. Учебник / Отв. ред. Е. А. Суханов. - М. : Издательство Проспект, 1993. 600 c.

Гражданское право. Часть 3. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М. : Издательство Проспект, 1998. 592 с.

Гришаев С. Наследование предприятий. // Домашний адвокат. 1995. №3. 64 с. Домашняя юридическая энциклопедия. Жилье. –М. : Издательство Олимп, 1996. 698 с. Домашняя юридическая энциклопедия. Потребителям. - М. : Олимп; ООО “Изд-во АСТ”, 1997. 714 с.

Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир. // Законность. 1997. №11.

Камфер Ю. Наследование доли в уставном капитале. // Экономика и жизнь. 1996. №17. 54 с.

Маковский А. Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации) //Законодательство и экономика. 1997. №3-4. 168 с.

Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник. 1997. №4. 46 с. Мизинцев Н. Завещание по месту лечения. / “Домашний адвокат”, 1996. №7-8. Мизинцев Н. Обязательная доля в наследстве. // Домашний адвокат, 1996. №2. Мизинцев Н. Принятие наследства на квартиру. / “Домашний адвокат” 1997. №1. Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. - М. : 1973. 164с. Отдел преступности. При составлении завещания нужны здравый ум и твердая память. // Коммерсантъ-Daily, 1995. №206.

    Права акционеров. / “Экономика и жизнь”, №4, 1994.
    Права акционеров. // Экономика и жизнь. 1994. №45. 46 с.

Права наследников участников хозяйственных товариществ и обществ. // Нотариус. 1998. №1(9).

Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. –М. :Издательство Норма-Инфра, 1999. 168 с. Румянцев О. Г. , Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. М. :ИНФРА-М, 1996. 1348 с.

Самойлов С. А. , Сидоров В. Е. Советы юриста. -М. : Издательство АСТ, 1999. 154 с. Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. - М. :Госюриздат, 1953. 126 с.

Советское гражданское право. Том 2. Учебник / Под. ред. О. А. Красавчикова. – М. :Издательство Высшая школа, 1973. Советское гражданское право: Учебник. Т. 2. - М. : Юридическая литература, 1980. Споры о наследстве. // “Домашний адвокат”, №3 (60), 1994.

Толмачева О. Как наследовать срочный вклад. // “Экономика и жизнь”, №19, 1997. 58 с.

Толстой Ю. К. Наследственное право. - М. :Издательство ПРОСПЕКТ, 2000. Фельдман А. Наследование акций. // Экономика и жизнь. 1995. №11. 62 с. Частный нотариус? - Нет, государственный! (о прерогативе государственных нотариусов). // “Домашний адвокат”, №21-22, 1995.

Чельцова Н. В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании. //Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное право. Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). - М. : Юридическая литература, 1987.

Шалашов В. И. Коренев А. П. О наследовании и дарении гражданского оружия. // Государство и право. 1997. №1. 68 с.

Щелокова Е. Бремя наследования. / “Домашний адвокат”, №8, 1995. 58 с. Эрделевский А. Компенсация морального вреда третьим лицам. Переход и зачет права на компенсацию. // Законность. 1998. №2.

Ярошенко К. О наследовании жилья. // Нормативный бюллетень. Самарская областная нотариальная палата. 1996. №11. 96 с.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Рефераты