Рефераты

Гражданское законодательство России в 1-й половине 19 века. - (реферат)

p>В боковых линиях, при родных братьях и их потомках обоего пола, сёстры не имели право на наследство (статья 1135).

По статье 1136, ближайшая боковая линия исключала дальнейшую. Если была не одна боковая линия, а несколько равных между собой , "исходящие от одного родоначальника", то наследство поступало в них и делилось так же, как и в линиях нисходящих: ближайшая степень линии исключала дальнейшую; равные степени делили наследство поголовно, а в степень умерших вступало по праву представления их потомство и наследовало поколенно, даже если в обоих случаях наследники "не носили имени или прозвания умершего" 3).

Согласно статье 1137, ближайшее право наследования в боковых линиях имели братья и их нисходящие; при отсутствии оных - наследовали незамужние и замужние сёстры и их нисходящие; при их отсутствии - наследовали дяди или тётки с их нисходящими и так далее.

По статье 1138, в боковых линиях родовые имения переходили: отцовское - в род отца, материнское - в род матери. Имение, приобретённое бездетным владельцем, если о нём не было сделано особых распоряжений, также поступало в род отца за исключением случая, означенного в статье 1140.

Статья 1139 гласит, что в Черниговской и Полтавской губерниях, если умерший оставил после себя имение, доставшееся ему от матери, то данное наследство делили между собой по равным частям братья и сёстры; если же не было ни родных братьев, ни сестёр, ни их нисходящих, то сообразно с правилами, установленными в статье 1137, наследовали родные по матери дяди или тётки с их нисходящими и так далее.

Согласно статье 1140, в наследстве благоприобретённого имущества, оставшегося после владельца, умерщего бездетным без завещания и не имевшего ни родных братьев, ни сестёр, ни их потомства, прочим родственникам предпочитались братья единоутробные и единокровные. Такое наследство поступало к ним одинаково как от приобретателей мужского, так и женсткого пола. Поскольку единоутробные и единокровные братья имели в данном случае равные права на наследство, то там, где имелись те и другие наследники, наследство делилось между ними как между родными братьями.

Когда же единоутробных и единокровных братьев "не осталось", то вышеуказанное право переходило к единоутробным и единокровным сёстрам и их потомству 1). 3. 2. 4. Порядок наследования в восходящей линии

По статье 1141, родители не наследовали после детей приобретённое последними имущество; но если дети умирали бездетными, то их имения отдавались в пожизненное владение отцу и матери "совокупно", однако во время пожизненного владения они не имели права ни продать, ни заложить, ни иным образом перевести имение куда бы то ни было 2). Но если имущество было приобретено не самими детьми, а "уступлено" сыну или дочери родителями при жизни последних в виде дара, и когда после умершего сына или дочери не осталось детей, а только наследники в побочных линиях, то вышеуказанное имущество, не как наследство, а как дар, возвращается к родителям, каждому то, что от него было получено (статья 1142) 3). Согласно статье 1143, в Черниговской и Полтавской губерниях было постановлено следующее:

1) имущество, выделенное родителями сыну, если сын, не распорядившись этим имуществом, умирал бездетным, или если он и имел от брака детей, но они умерли не достигнув совершеннолетия ( даже если позже отца), возвращалось к отцу или матери в зависимости от того, кем данное имущество было выделено. На этом же основании возвращалось родителям и приданое дочери после уё смерти; 2) родители наследовали благоприобретённое имущество своих детей в том случае, если их сын или дочь умирали бездетно и не оставляли после себя родных, или единокровных, или единоутробным братьев и сестёр, или их нисходящих. Статья 1144 гласит, что денежные капиталы, внесённые в кредитные установления и оставшиеся в них после смерти бездетных вкладчиков, не сделавших на счёт вкладов никаких распоряжений, по требованию родителей и после предъявления ими надлежащих судебных свидетельств, обращались в собственность родителей, если в представленных ими судебных свидельствах "будет означено, что те денежные капиталы признаны им [родителям] принадлежащими и от них к детям их дошедшими" 4).

Если же в выданном им от судебного места свидетельстве отмечено, что вышеуказанные капиталы не были получены детьми от родителей, а приобретены детьми самостоятельно, то родителям с данных капиталов выдавались одни только проценты "по жизнь" (статья 1154) 1). По статье 1146, если на вышеуказанные капиталы (статья 1144) поступали требования от казны или частных лиц, утверждённые законным порядком, тогда данные капиталы "обращались" в первую очередь на удовлетворение таких требований (вне зависимости от их происхождения), а затем оставшаяся часть или передавалась в собственность родителей, или выдавались проценты "по жизнь", в зависимости от содержания выданных им свидетельств 2). Согласно статье 1147, кредитные установления не участвовали ни в каких судебных разбирательствах о правах наследства. В тех случаях, когда капиталы оставшиеся после бездетно умерших, не оставивших на их счёт никаких распоряжений, должны были перейти в собственность родителей или в их пожизненное пользование, или когда требовалось удостоверение о том, что капиталы свободны от долгов и взысканий, следовало обращаться в судебнве органы (в первую очередь это относилось к родителям, которые должны были обращаться в судебные органы для получения "положенных законами свидетельств") 3).

    3. 2. 5. Порядок наследования супругами

По статье 1148, законная жена после смерти мужа, как при живых детях, так без оных, получала из недвижимого имущества седьмую часть, а из движимого четвёртую. Однако данное правило не ограничивало владельцев в свободном распоряжении и завещании благоприобретённого имущества. При наличии завещания, оставшийся в живых супруг получал вышеуказанные части лишь из той части имущества, относительно которой не было сделано никаких распоряжений в завещании.

Согласно статье 1149, вдова не лишалась той части имущества, которое следовало бы её мужу, если б он находился в живых при "открытии наследства после отца его" 4).

Приданое и собственное имение жены, как принадлежащее ей до брака, так и приобретённое ею после вступления в него, не причислялось к вышеуказанной части.

Статья 1151 гласит, что если умерший не оставил собственного недвижимого имущества, а оставил одно только движимое, то вдова при жизни свёкра получала указанную часть из той доли недвижимого имущества последнего, которая следовала бы её умершему мужу; также она получала четвёртую часть из движимого имущества её мужа; однако она не имела право на движимое имущество свёкра при его жизни.

По статье 1152, если бездетная жена умирала, не попросив при жизни о выделе ей указанной части, но наследники её не имели права требовать данной части, и она поступала к наследникам мужа; если же жена вступала в новый брак, то как жена, так и её наследники не лишались указанной части, если только просьба о выделе была подана ею при жизни.

Согласно статье 1153, муж наследовал за женой по тем же правилам, по которым жена наследовала за мужем, и, сообразно с указанным в статье 1151, получал при жизни тестя указанную часть из той доли недвижимого имущества, которая следовала бы его жене, если за женой не числилось собственного недвижимого имущества и "онаго нисколько не доходило ни по рядной, ни по другому какому либо акту, до оставшегося в живых мужа" 1).

Статья 1154 гласит, что выделение законной части овдовевшему мужу из недвижииого имущества тестя, и овдовевшей жене из недвижимого имущества свёкра, в случаях, оговоренных в статьях 1151 и 1153, производится только из того недвижимого имущества тестя или свёкра, которое действительно находилось в его владении в день смерти его сына или дочери. Выделение четвёртой части овдовевшему мужу или овдовевшей жене из движимого имущества тестя или свёкра производилось только после смерти последнего , из того имущества, которое было в наличии в день его смерти. Если оставшийся в живых супруг был признан несостоятельным должником, то право на выделение из имущества умершего супруга указанной части данному супругу переходило или "к конкурсу, буде оный существует", или непосредственно к кредиторам, если "на удовлетворение их" наличного у должника имущества было недостаточно 2). Однако данное право предоставлялось конкурсу или кредиторам лишь при жизни должника; после смерти последнего никакие требования о выделении упомянутой части не могли предъявляться (статья 1155). Примечение к данной статье гласит, что данная статья распространялась на всех лиц свободных состояний, которым по закону не запрещалось "входить в договора и обязательства".

Согласно статье 1156, вышедшие из крепостного состояния лица не могли в качестве указанной части после смерти супруга получать те наследственные имения, в которых они сами, или их отцы, или их деды по отцовской линии были записаны по ревизии; не могли они получать и тех крепостных людей без земли, которые были приписаны к этим имениям: в данном случае населённые имения и безземельные крестьяне, "следующие на указанную их часть", поступали к другим наследникам по закону, "с удовлетворением означенных лиц" последними согласно с требованиями,

указанными в статье 232 Законов о Сотояниях 1). По статье 1157, в Черниговской и Полтавской губерниях право наследования за умершим супругом определялось следующим образом:

1) ни муж после смерти жены, ни жена после смерти мужа не имели права на наследование имущества, принадлежавшее одному из них в собственность; 2) если до вступления в брак ни жена, ни муж не имели никакого имущества, а в последствии приобрели последнее "общими трудами", и при своей жизни не сделали никаких распоряжений относительно данного имущества, то в таком случае муж после жены или жена после мужа при наличии детей получали в собственность третью часть всего оставшегося имущества; если же "детей в браке прижито не было", то они наследовали всё имущество;

3) приданое, которое приносила с собой жена, составляло её и её наследников неотъемлемую собственность. Поэтому, если жена , не распорядившись при жизни своим приданым, умирала бездетной, то имение мужа, которым "приданое её было обеспечено", освобождалось от обеспечения не раньше, как после возвращения мужем полной суммы приданого наследникам жены 3). В случае смерти мужа данная обязанность переходила его наследникам; 4) если приданое жены было обеспечено одним из способов, установленным в пунктах 9-14 статьи 1005, то "жена считается как бы не принесшею с собой вовсе никакого приданого"; в данном случае после смерти своего мужа, она получала в награждение определённую часть его имущества на основании правил, изложенных в нижеследующих пунктах данной статьи 4) (Пункт 9 статьи 1005 гласит, что отец, отдавая своих дочерей замуж, мог принять к обеспечению назначаемого им приданого любые меры по своему усмотрению; но если же "девица выдавалась замуж братьями или опекунами, то следовавшее ей приданое должно было быть обеспечено "посредством особой о том записи" 5). Пункт 10 статьи 1005 гласит, что если жених владел на праве собственности недвижимым имуществом, достаточным для обеспечения приданого за невесту, тогда он делал на данное имущество "веновую (приданообеспечительную) запись" на ту часть имения, котороая соответствовала бы принятому им приданому 6). Пункт 11 статьи 1005 гласит, что в противном случае родственники, выдававшие девицу замуж, на сумму, назначенное ей в приданое, должны были приобрести на её имя недвижимое имущество, или, если это было невыгодно, внести вышеуказанные деньги под проценты в кредитные установления, или сдать их частным лицам под проценты под залог на имя девицы. Пункт 12 статьи 1005 гласит, что веновая запись должна быть утверждена "личным сознанием выдающего оную" в суде. Пункт 13 статьи 1005 гласит, что вступавшии в брак со вдовой, чьё приданое было обеспечено её первым мужем, освобождался от обязанности "выдавать ей от себя веновую запись" .

Пункт 14 статьи 1005 гласит, что если мать участвовала в назначении дочери приданого из своего собственного имущества, то об этом упоминалось как в рядной, так и в веновой записи. ); 5) вдова после первого брака получала во владении (до её вступления в другой брак) из имения мужа равную с детьми часть; если ж она не имела от него детей, то она получала третью часть оставшегося после мужа имущества; при вступлении в другой брак, вместо вышеуказанных частей, ей выдавалась в пожизненное владение четвёртая часть имущества мужа. Если же наследники мужа хотели выкупить данную четвёртую часть, то суд, оценив её, выделял в собственность вдовы половину оценочной суммы; но если жена умирала раньше мужа, то её наследники не имели права требовать четвёртую часть имения её мужа; 6) вдова, вступившая в другой брак, получала после смерти второго мужа в пожизненное владение "равную часть с детьми, от того брака рождёнными, буде их прижито несколько"; если же оставался только один сын или одна дочь, то жена пожизненно пользовалась третьей частью;

7) если вдова вдова выходила замуж за имевшего детей вдовца и они "приживали" детей, то она после смерти мужа получала в пожизненное владение из из недвижимого имущества мужа равную с детьми часть; если она не имела от него детей, то получала во владение, до её вступления в другой брак, такую же часть, какую получали дети от первого брака; когда же она снова вступала в брак, то она лишалась своей части в пользу детей без вознаграждения за это; 8) дети и родственники умершего только в том случае выдавали вдове во владение вышеуказанные части имущества, оставшегося после умершего, если последний, при своей жизни, ничего из своего или недвижимого имущества "ей законным образом не укрепил, или не отдал в её пожизненное владение"; 9) на те имения, которые были приобретены мужем и женой "по актам дарственным или продажным", жена имела право только тогда, если в актах было сказано, что имение было подарено "мужу вместе с женой", или было куплено за их общие или её собственные деньги;

10) оставшаяся после смерти мужа вдова дворянина, вступившая в новый брак до истечения шести месяцев со времени смерти своего мужа, лишалась назначенного ей по веновой записи имущества; если же имущества не было, то, по жалобе детей или ближайших родственников её первого мужа, она должна была заплатить им двенадцать рублей серебром.

Примечание к статье 1157 гласит, что в Высочайше утверждённом докладе от 18 июля 1806 г. Правительствующий Сенат, определив выделить графине Потоцкой, "оставшейся после мужа своего с детьми, от него рождёнными", часть имения с правом вечного и потомственного владения, постановил вместе с тем, что допущенное им в данном случае толкование Литовского Статута, "принималось во всех решениях по подобным делам".

Данное толкование было отменено Высочайше утверждённым мнением Государственного Совета 15 апреля 1842 года, по которому право вдовы на владение частью имущества мужа признавалось лишь пожизненным. Однако для защиты прав тех лиц, которые получили имущество "на основании Сенатского доклада 18 июля 1806 года", было постановлено, что дела о таком имуществе, возникшие в период с 18 июля 1806 года до обнародования второго издания Общего Свода Законов Империи (1842 г. ), должны были разрешаться "сообразно с докладом 1806 года".

Согласно статье 1158, при выделе супругам семейств, "произшедших" от брака между их крепостными людьми, всё семейство должно было принадлежать тому, кому принадлежал отец семейства 3). По статье 1159, ни муж при живой жене, ни жена при живом муже не могли требовать выдела вышеуказанной части; однако если один из супругов, "быв изобличён в преступлении", был лишён всех прав состояния, то другой супруг, не участвовавший в этом преступлении, получал указанную часть из имущества так же, как если б другой супруг умер.

Статья 1160 гласит, что если "муж дворянского состояния примет с Высочайшего утверждения фамилию жены своей, по причине пресечения мужского поколения её рода", то в случае смерти бездетной жены всё недвижимое имущество, которое было получено ею от отца, переходило к мужу 5).

По статье 1161, у магометан, все жёны умершего (сколько бы их ни было), если после мужа оставались дети, получали одну восьмую часть движимого и недвижимого имущества (все вместе); если же детей не было, то все жёны вместе получали четвёртую часть имущества, а остальное отдавалось в род умершего. Каждая жена в отдельности получала из совокупной части равную долю. 3. 2. 6. Порядок наследования выморочного имущества

По статье 1162, если после умершего владельца не оставалось наследников, или если наследники были, но никто из них не являлся в течение 10 лет со времени последнего напечатания в Ведомостях вызова о явке для получения наследства, или если из явившихся в указанный срок никто не доказывал своего права на наследство, то имущество признавалось выморочным. Согласно статье 1163, если имущество было благоприобретённое, то оно считалось выморочным, если из рода, к которому по отцу принадлежал умерший владелец, не оставалось ни одного лица как нисходящей, так и в побочных линиях, и если не осталось ни единоутробных братьев и сестёр владельца, ни их потомства. Статья 1164 гласит, что в случае неявки наследников в пулугодовой срок, на основании статьи 1241, имущество поступало в опекунское управление. Эта предварительная мера для "сохранения имущества", которое хотя и не было ещё выморочным, но могло быть впоследствии признано таковым, не препятсвовала возвращению имения наследникам, если они предъявляли свои права на данное имущество до истечения установленного срока 1). (Статья 1241 гласит, что если отсутствовавшие наследники не являлись в течение полугода со дня последнего "припечатания в публичных Ведомостях (Учр. Сенат. ст. 472, в прил. ст. 20), то налицо находящиеся" наследники вступали после истечения данного срока во владение оставшимся наследством; однако отсутствовавшие наследники не теряли своего права "на открытие спора установленным порядком и в определённые сроки" 2) ). О всём поступавшем на основании 1164 статьи в опекунское управление имуществе, Уездные Суды обязаны были подавать сведения в местные Палаты Государственных Имуществ (статья 1165).

По стаье 1166, если дома и другие отдельные строения, поступившие в "опекунское управление и присмотр казны или другого, по принадлежности, ведомства", оказывались ветхими и не могли приносить дохода, достаточного для покрытия необходимых затрат на ремонт и содержание, то по предварительному разрешению начальства тех ведомств, которые присматривали за ними, после утверждения данного решения губернским начальством, дома и строения продавались тогров, а вырученные деньги до окончания десятилетнего срока, представленного для явки наследника, отсылались "для приращения процентами" в Приказ Общественного Призрения 3). После истечения означенного срока, если наследник не являлся, или являлся, но не мог доказать свои права на имущество, капитал с процентами, по правилам Приказов, переходил в казну или в то ведомство, которому они должны были принадлежать по выморочному праву; в случае явки наследников капиталы выдавались им только тогда, когда их права на наследство признавались судебными органами.

В примечании к данной статье говорится, что при продаже домов и стоений, находящихся в землях казачьих войск (Черноморского, Азовского, Оренбургского и Сибирского Линейного), где посторонние не имели права осёдлости, право покупки тех домов и строений предоставлялось только лицам, принадлежащим "к сословию означенных войск" 1). Однако если войсковое начальство считало полезным починить строения и использовать для "общественных войсковых надобностей", то в таком случае войсковое начальство имело право по своему усмотрению использовать "оные по предназначению"; все затраты на вышеуказанные действия покрывались войском, и если появлялись наследники, то они не обязаны были возмещать затраты, однако они были не в праве требовать доходы с этих строений 2). Выморочное имущество, за исключением случаев, описанных ниже, переходило в казну (статья 1167). Согласно статье 1168, выморочное имущество, оставшееся после "членов Университетов и чиновников учебного ведомства" переходило тем учебным заведениям, при которых числились умершие 3).

По статье 1169, выморочное имущество, оставшееся после служивших в женских учебных заведениях Императрицы Марии, поступало в собственность этих заведений. Выморочное движимое имущество, оставшееся "по смерти духовных властей", переходило к духовному ведомству (статья 1170) 4).

Статья 1171 гласит, что после смерти монахинь, вступивших в монастыри Римско-Католического исповедания, приданые ими деньги, внесённые в Приказы Общественного Презрения, при неявке в указанный срок наследников, навсегда оставались в собственности монастырей.

Согласно статье 1172, выморочное имущество "местного гражданина" поступало "в доход того города, коего умерший был обывателем" 5).

В примечании к данной статье сказано, что городским обществам городов Устюга, Казани, Ростова (Ярославской губернии), Коломны, Архангельска и Ирбити было предоставлено право по своему усмотрению присоединять выморочное имущество к капиталам учреждённых в этих городах Общественных Банков. Такое же право было предоставоено следующим городским обществам: - города Верхотурья относительно Банка Попова;

    - города Порхова относительно Общественного Банка Жукова;
    - города Осташкова относительно Банка Савина;

- городам Сибирских губерний относительно учреждённого в городе Томске Общественного Сибирского Банка.

По статье 1173, имущество члена Кронштадского общества вольных матросов, умершего без завещания и не имеющего наследников обращалось "в капитал сего общества на вспоможествование круглым сиротам женского пола во время их малолетства" 6).

1174, выморочное имущество чиновников и казаков Черноморского, Азовского, Оренбургского и Сибирского Линейного войск "переходило в пользу сих войск", кроме того имущества и капитала, который находился вне пределов войска, и который должен был перейти в казну на общем основании 1). Если наследники вкладчика капитала в Сохранную Казну Воспитательного Дома, не являлись долгое время по прошествии не только срока, необходимого для принятия капитала, но и после публикации этого в определённый срок (статья 1252), то капитал обращался в пользу Сохранной Казны (сстатья 1176). (Статья 1252 гласит, что если капитал был отдан в Сохранную Казну "на срочное время", и наследники умерших вкладчиков не являлись по прошествии оного, то Опекунский совет ждал их ещё пять лет, а на шестой год вызывал их через Ведомости не только в России, но и в иных государствах, чтобы они являлись в течение шестого года для принятия капитала. Часть наград, положенных убитым в сражениях, при отсутствии наследников, обращалась в "инвалидную сумму" (статья 1176) 3). Суммы, накопившиеся по частным искам в Магистратах и в других "присутственных местах", для получения которых никто не являлся в течение десяти лет, поступали в Комитет Призрения Заслуженных Гражданских Чиновников (статья 1177) 4). По статье 1178, если не было наследников "после морских чиновников или рядовых морской службы", которые умерли на военном корабле или другом казённом судне во время похода, то их имущество переходило к госпиталю 5). Согласно статье 1179, если не находилось наследников умершего рекрута, то его собственные деньги, за исключением суммы, необходимой на погребение, переходили "в пользу образной суммы" батальона Внутренный Стражи той губернии, откуда была первоначально отправлена рекрутская партия 6). Статья 1180 гласит, что имущество, оставшееся после жителей Закавказского края, бежавших за границу, отдавалось родственникам или наследникам, если в их преданности и благонадёжности не было сомнения, в противном случае или если не было ни родственников, ни наследников, вышеуказанное имущество переходило не в казну, а городским и сельским обществам, в которых состояли бежавшие.

По статье 1181, имения, пожалованные на праве майоратов в Западных губерниях, после "прекращения наследников мужского колена", имеющих право наследования по статье 1214 1), переходили в "казённое ведомство". Согласно статье 1182, имения, поступающие, по предшествующей 1181 статье, в казну, поступали со свеми хозяйственными строениями и принадлежностями, необходимыми для поддержания заведённого умершим владельцем хозяйства, то есть: с домашним скотом, земледельческими и другими хозяйственными орудиями, а также с необходимыми для засева полей семенами. За всё это казна не обязана была платить какую либо компенсацию наследникам другого имущества умершего владельца. Но если в построенным владельцем майоратного имения заводах и фабриках находились дорогостоящие "машины и аппараты", и казна признавала нужным оставить их в имении, то она выплачивала наследникам, не имевшим права "на владение майоратом, оценочную сумму"; в противном случае наследники имели право забрать вышеуказанные машины и аппараты. Согласно статье 1183, сумма, уплаченная по статье 1182 наследникам "за машины и аппараты", поступала "в число долга, на имении лежащего", и, после передачи имения новому владельцу, погашалась доходами в срок, определённый Министерством Государственного Имущества 2).

3. 2. 7. Особенный порядок наследования в случаях, изъятых из общих правил По статье 1184, особый порядок наследования был установлен в следующих случаях: 1) наследование права на издание книг и музыкальных произведений после смерти сочинителей и переводчиков, наследование права на художественную собственность; 2) наследование "после духовных властей и монашествующих низших степеней" 3); 3) наследование не-христианами святых икон;

    4) наследование имущества, находящегося в аренде;
    5) наследование за колонистами;

6) наследование участков, отводимых по Высочайшим повелениям малоимущим дворянам для поселения; 7) наследование заповедных имений;

8) наследование имений, отводимых на праве майоратов в западных губерниях; 9) наследование "после иностранцев в безсрочных долгах их", внесённых в государственную долговую книгу 4); 10) наследование "после военных чинов" 1);

11) наследование за Малороссийскими казаками, живущими в Черниговской и Полтавской губерниях; 12) наследование за ссыльными.

Примечание к данной статье гласит, что порядок наследования имущества, находящегося в аренде у частных лиц, оговорён в Уставе о Хозяйственном Управлении Казённых Населённых Имений; особый порядок наследования за колонистами оговорен в Уставе о Колониях. 3. 2. 7. 1. Наследование литературной и художественной собственности Согласно статье 1185, в случае смерти сочинителя или переводчика книг, сочинителя музыкального произведения или художника-автора исключительное право "пользоваться изданием и продажею" книги, музыкального произведения, или право художественной собственности переходило к наследникам по закону или по завещанию, если данное право при жизни создателя произведения искусства не было передано кону либо другому; но данное право "продолжалось" не более пятидесяти лет со дня смерти сочинителя, переводчика или художника-автора, или со времени появления на свет сочинения, перевода или произведения, не изданного до смерти автора 2). 3. 2. 7. 2. Наследование за лицами духовного звания

По статье 1186, жалованные духовным лицам панагии и кресты, украшенные драгоценными камнями, после смерти вышеупомянутых лиц отдавались наследникам, однако священные изображения, находящиеся в них, вынимались и оставлялись на хранение в ризницах тех мест, в которых служили умершие. Согласно статье 1187, оставшиеся "после монашествующих властей" ризницы, даже если в них находились вещи, "ими на собственное иждивение устроенные", а также всё движимое имущество низших монашествующих степеней, переходило в монастырскую казну 3).

    3. 2. 7. 3. Наследование не-Христианами святых икон

По статье 1188, не-Христиане, хотя и не устранялись от получения в наследство по закону или по завещанию святых икон, но были обязаны передать их со всеми украшениями в шестимесячный со дня вступления в наследство сток, в руки Православных, или же в Православную церковь; при неисполнении этого, данные иконы у вышеуказанных лиц отбирались и передавались в Духовные Консистории для распоряжения ими по усмотрению духовного начальства.

"Сила постановления", изложенного в предшествующей статье (статья 1188), распространялась и на те случаи, когда в наследуемом не-Христианином имуществе находились частицы святых мощей, части одежды и гробов Святых, а также другие освящённые предметы благоговения Православной Церкви (статья 1189) 1). Статья 1190 гласит, что местное начальство обязано было постоянно наблюдать за тем, чтобы в течение предоставленного иноверцам-наследникам шестимесячного срока святые иконы и другие освящённые предметы хранились "в приличных местах, без нарушения подобающего к святыне уважения" 2). В Примечании к данной статье указано, что по всем делам, возникшим до 2 июня 1841 года по обстоятельствам, изложенным в статьях 1188, 1189 и 1190, для устранения обратного действия закона, шестимесячные сроки должны были считаться не со времени вступления наследников в их права, а со дня обнародования правил, постановленных в этих статьях.

3. 2. 7. 4. Наследование участков, отведённых малоимущим дворянам По статье 1191, участки, отводимые по Высочайшим повелениям малоимущим дворянам для поселения, при разделе по наследству передавались без раздробления, то есть право владения участком переходило к старшему в роде наследнику, имеющему по закону право пользоваться данным участком. 3. 2. 7. 5. Наследование заповедных имений

По статье 1192, ближайшие наследники заповедных наследственных имений должны были быть определены учредителями имений в актах учреждения. На этом основании учредитель как одного, так и нескольких наследственных имений обязан был точно указать, кому из своих детей, внуков, правнуков или других лиц своего рода он "предназначает" в наследство каждое из учреждённых им заповедных имений и по какому, сообразно с установленными для этого правилами, порядку наследования 3). Также при учреждении одного заповедного имения несколькими лицами, необходимо было назначить наследником лицо, принадлежащее к их роду. Согласно статье 1193, лица, имевшие законных детей или других нисходящих от них по прямой линии потомков, могли назначать наследниками учреждённых ими заповедных имений лишь своих детей и нисходящее от них по прямой линии потомство с соблюдением между ними старшинства по праву первородства и представления и "с предпочтением в одинаковых степенях мужского колена женскому" по порядку наследования заповедными имениями, установленному в статьях 1192-1210 4).

Статья 1194 гласит, что не имевшие ни законных детей, ни их потомства, ни нисходящего по прямой линии потомства (как мужского, так и женского пола), могли назначать наследниками учреждённых ими заповедных имений своих более или менее близких родственников боковой линии, если только эти родственники "принадлежали" к Российскому потомственному дворянству 1). Учредитель заповедного имения, имевший законных детей или нисходящее от них по прямой линии потомство, на случай их смерти и "совершенного пресечения потомства их" как по мужскому, так и по женскому колену мог определить, к какому из его родственников, с нисходящим от последнего по праву первородства потомством, должно было перейти учреждённое им заповедное имение, если родственних и его нисходящие могли владеть вышеуказанным имуществом "по правам своего состояния" (статья 1195) 2).

По статье 1196, учредитель заповедного имения, не имевший ни законных детей, ни нисходящих от него по прямой линии, на случай смерти и пресечения потомства того родственника, которого он назначил наследником заповедного имения, мог указать, к кому из его других родственников, с нисходящим от последнего по праву первородства потомством, должно было перейти вышеуказанное имение, если данный родственник и его нисходящие принадлежали к Российскому потомственному дворянству.

Согласно статье 1197, если в случаях, указанных выше (в статьях 1194, 1195 и 1196), заповедное имение учреждалось из родового имения, то "предназначаемый к наследованию оным" родственник должен был принадлежать к тому роду, из которого к учредителю поступило имение, "обращаемое в заповедное" 3). Наследование заповедных имений, по статье 1198, осуществлялось по правилам, указанным в нижеследующих статьях; однако при переходе имение не делилось и оставалось "в полном составе своём" до полного прекращения рода учредителя или первого владельца 4). После смерти владельца заповедное имение наследовал старший законнорождённый сын, а в случае смерти сына, по праву представления, старший сын сына, и так далее (статья 1199).

По статье 1200, если сын того лица "после коего" открывалось наследование заповедного имения, умер не оставив наследников в прямой нисходящей линии ни по мужскому, ни по женскому колену, то заповедное имение переходило ко второму сыну последнего владельца, или, по праву представления и согласно с правилом, указанным в статье 1199, к его старшему сыну; если же и второй сын последнего владельца умирал без потомства, то заповедное имение, на основании того же правила, переходило к третьему сыну или потомству его сына, и так далее 1). Согласно статье 1201, если умерший владелец заповедного имения не оставлял ни сыновей, ни нисходящего от них потомства, то данное имение переходило к его старшей дочери или к её нисходящим по праву представления и первородства, а также "с предпочтением в одинаковых степенях мужского колена женскому" 2). Если же старшая дочь владельца заповедного имения умирала без потомства, или если её нисходящие не имели права Российского потомственного дворянства, то заповедное имение переходило ко второй по старшинству дочери последнего владельца имения или к её нисходящим, если они имели права Российского потомственного дворянства, и так далее.

По статье 1202, если после умершего владельца заповедного имения не оставалось нисходящих и он не был ни учредителем, ни первым по назначению учредителя владельцем данного заповедного имения, то оно переходило к старшему из его братьев или к нисходящим от этого брата; если же не было ни братьев, ни их потомства - к старшей из его сестёр и к её нисходящим по праву представления и первородства и "с представлением в одинаковых степенях мужского колена женскому", по правилам, указанным выше (в статье 1199, 1200 и 1201). Если же не оставалось ни братьев, ни сестёр умершего владельца заповедного имения, ни нисходящих от них, тогда имение переходило к старшему из братьев или старшой из сестёр его отца, или к нисходящей от них, если "дяди или тётка его происходят, в какой бы то ни было степени" от учредителя, первого владельца или от назначенного учредителем первого наследника заповедного имения (статья 1203). Согласно статье 1204, на том же основании и в том же порядке, то есть с соблюдением права первородства, представления и предпочтения в одинаковых степенях мужского колена женскому, наследовали заповедное имение и все родственники боковых линий "происходящие" от учредителя, от первого владельца или от нахначенного учредителем первого наследника данного заповедного имения. Лицо, наследовавшее заповедное имение, не теряло права на иное движимое и недвижимое имущество, оставленное последним владельцем заповедного имения, которое он имел по общим законам о наследстве (статья 1205). По статье 1206, если по установленному в данном положении (статьи 1192-1213) порядку наследования, или по акту учреждения к одному лицу доходили два или более отдельных заповедных имения, тогда, владея и пользуясь имениями на основании установленных в Своде правил, вышеуказанное лицо не могло объединить данные имения "в один состав" 1). После смерти данного лица заповедные имения разделялись между его наследниками следующим образом: главное заповедное имение отдавалось старшему, т. е. ближайшему из всех наследников по праву первородства и представления, с предпочтением в одинаковых степенях мужского колена женскому; второе по важности и количеству доходов - второму в данном порядке наследнику; третье - третьему, и так далее. Однако если наследников, принадлежащих к роду учредителя или учредителей заповедных имений, было меньше, чем самих имений, то старший из них, кроме главного, получал и все другие имения, оставшиеся после "наделения" остальных наследников и пользовался ими так же, как и прежний владелец (не объединяя их); после его смерти данные имения "разделялись" между его ближайшими наследниками по правилу, указанному выше в этой статье 2). Если оставались сыновья и дочери владельца нескольких заповедных имений или их нисходящее "потомство", то все заповедные разделялись между сыновьями и их потомством с отстранением от участия в разделе наследства дочерей и их потомства 3). Это же правило соблюдалось и при разделе заповедного имения между племянниками, племянницами и другими наследниками как по мужскому, так и по женскому колену. Согласно статье 1207, если все заповедные имения были равны по доходам и "прочим выгодам достоинства", то старшему наследнику, затем второму и так далее (по порядку старшинства, означенному в статье 1206) предлагалось на выбор одно из имений.

По статье 1208, если муж и жена владели разными заповедными имениями, то после смерти мужа, его заповедное имение переходило к старшему сыну, или, при отсутствии сыновей и их потомства, к старшей дочери, а заповедное имение матери - ко второму сыну, или, если был только один сын, к старшей дочери, или, если старшая дочь получала заповедное имение, ко второй дочери, или к их нисходящим по праву первородства и представления с предпочтением мужского колена женскому (на основании правил, постановленных в статьях 1200 и 1201).

Статья 1209 гласит, что если род первого владельца заповедного имения, учреждённого частным лицом, пересекался в прямой нисходящей линии в мужском и женском колене, или из оставшихся в данной линии наследников никто не принадлежал к Российскому потомственному дворянству, и в акте учреждения не было сказано, к кому в данном случае должно было перейти имение, то в данном случае заповедное имение считалось "уничтоженным", а все имения, из которых оно было составлено, поступали, на основании общих законов о наследовании недвижимого дворянского имущества, к наследникам последнего владельца.

Если владевшая заповедным имением или ближайшая наследница, девица или вдова, выходила замуж за иностранца, "не состоящем ни в подданстве, ни в службе России", то на основании статьи 1514 Законов о Состояниях она не имела права владеть недвижимым имуществом в России; в этом случае заповедное имение переходило к другому ближайшему наследнику без всякого вознаграждения вышеуказанному лицу (статья 1210). Согласно статье 1211, если владелец заповедного имения умирал, не сделав никаких распоряжений относительно обеспечения "участи" своей жены и тех детей, которые не получали в наследство данное имение, и не объявлял в своём духовном завещании или других актах и бумагах, что его жена и не наследовавшие заповедного имения дети достаточно обеспечены благодаря другим его распоряжениям или их собственным имуществом, то они могли требовать:

- вдова - чтобы ей ежегодно, до её смерти, выплачивали шестую часть чистого дохода с заповедного имения;

- дети - чтобы "для раздела между ними" был создан особый неприкосновенный денежный капитал (с помощью займа), равняющийся чистому доходу с данных имений за два года 2).

Если же заповедным имением владело лицо женского пола, то её дети, не наследовавшие данного имения, могли требовать составления неприкосновенного капитала для раздела между ними, а муж имел право на шестую часть доходов заповедного имения.

Заём для наделения младших братьев и сестёр, мог быть сделан независимо от займа, допускаемого для поддержания заповедного имения (статья 1212).

По статье 1213, оставшиеся после смерти владельца заповедного имения доходы, собранные в течение последнего года владения, считая с 1 января, а также доходы "за последнее время", также считая с 1 января по день смерти владельца, не полученные последним, если не было на их счёт никакого особенного распоряжения, разделялись поровну между вступавшим во владение наследником заповедного имения, вдового прежнего владельца (если она была жива) и другими не наследовавшими имения детьми; однако данный раздел производился только после вычитания всех личных долгов владельца 3). 3. 2. 7. 6. Наследование имений, пожалованных на правах майоратов в Западных губерниях

Согласно статье 1214, имения, пожалованные на правах майоратов в Западных губерниях, переходили в наследство в мужском колене, поступая после смерти владельца всегда к старшему сыну. Если потомство старшего сына первого приобретателя пресекалось, то имение переходило к линии второго сына и так далее. Из данного правила делалось исключение только для первого приобретателя, не имевшего сыновей: после его смерти имение переходило к старшей дочери, а после неё - к старшему внуку, если у неё не было мужского потомства - к старшему в роде другой дочери. Если же у первого приобретателя не было потомства, или у его дочери не было детей мужского пола, то наследовал старший брат или его наследники мужского пола, а "в случае и его бездетной смерти" - старший из других братьев и его наследники, всегда в порядке первородства без раздробления имения 1).

Имение всегда поступало к одному наследнику "в целом составе без раздробления" со всеми хозяйственными постройками; остальные наследники не только не получали никакой части имения, но и не имели права требовать какого-либо вознаграждения за это (статья 1215).

Согласно статье 1216, при разделе наследства майоратное имение не принималось в расчёт. Поэтому старший наследник, получивший "майорат", не лишался права на часть другого имения умершего владельца. Однако владелец мог распоряжаться другим имуществом на основании существовавших законов.

По статье 1217, при отбирании майоратного имения в казну "за прекращением" наследников мужского пола, имевших, по статье 1214, право наследия, движимое имущество, оставленное умершим владельцем, исключая предметы, указанные в статьях 1182 и 1183, отдавалось наследникам другого имущества 4). Однако перед этим требовалось погасить все долги за счёт этого имущества, которые возникли по контрактам, заключённым умершим владельцем "по предметам, относящимся вообще до майоратногог имения", и по исполнению других обязанностей умершего владельца в отношении казны и частных по майоратному имению 5). Однако наследники могли "обеспечить" числившиеся на нём взыскания и обязанности по имению достаточным залогом: в данном случае наследники могли безпрепятственно получить движимое имущество.

3. 2. 7. 7. Наследование бессрочных долгов иностранца, внесённых в государственную долговую книгу

Согласно статье 1218, в случае смерти иностранца без завещания, его бессрочный долг, занесённый в государственную долговую книгу, переходил к его наследникам по порядку и правилам наследия государства, "к которому он принадлежал" 1). Порядок наследования иностранцами иму щества, остающегося в России, определялся общими правилами, существовавшими для коренных подданых с изъятиями, изложенными в Законах о Состояниях. В примечании к данной статье сказано, что по конвенции, заключённой с Королём Нидерландским, и трактату, заключённому с Королём Греции, все споры о наследстве должны были решаться окончательно по законам и в судах той страны, где открывалось наследство.

    3. 2. 7. 8. Наследование после военных чинов

Согласно статье 1219, порядок наследования движимого имущества после умерших военных чинов определялся в Своде Военных Постановлений. Некоторые особенные правила, соблюдавшиеся при переходе по наследству домов, построенных или купленных инвалидами, получавшими пособие от казны, указаны в статье 1633 книги 1 части 2 Свода Военных Постановлений. Особый порядок наследования "пожизненных участков" земли, выделяемых чиновникам войска Донского, определён в Уставе о Казачьих Селениях, однако поселённые на этих землях крестьяне и дворовые люди, принадлежавшие вышеуказанным Донским чиновникам, за которыми они были записаны по ревизиям, или укреплены законными актами до 28 февраля 1816 года, или к которым перешли любым законным образом, остаются во владении данных чиновников на основании общих государственных постановлений 2). После смерти чиновников, при разделе принадлежавших им крепостных людей, занимавшихся "хлебопашеством", их вдовы получали седьмую, а дочери - четырнадцатую часть 3). 3. 2. 7. 9. Наследование имений Малороссийских казаков

По статье 1220, лежавшие на умершем владельце казачьей земли подати и разные повинности переходили к получавшим в своё владение землю наследникам умершего, как остававшихся "в казачьем звании", так и приобретших, на основании статьи 861 Законов о Состояниях права дворянского состояния 4). Однако если лицо, принадлежавшее к казачьему сословию и приобретшее службой или другим способом права другого, не имело во владении земель, признаваемых казачьими на основании статей 861-863 Законов о Состояниях, даже если оно имело другие земли, приобретённые на основании статьи 864 этих же Законов, получало от лица, принадлежавшего к казачьему сословию, движимое имущество, то над ним, его наследниками и имением учреждалась опека. В примечании 1 к данной статье сказано, что право опеки в случае, означенном в данной статье принадлежало тому сословию, в которое владелец вступил "по вновь приобретённым им правам, без всякого участия в том со стороны казаков" 1).

В примечании 2 к данной статье сказано, что если лицо казачьего сословия, владевшее крепостной казачьею землей, купленной или доставшейся по наследству, неисправно платило подати и повинности, то, для уплаты недоимки, данная земля отдавалась во временное хозяйственное управление казачьего общества.

    3. 2. 7. 10. Наследование в имениях ссыльных

Согласно статьи 1221, порядок наследования имений ссыльных, приобретённых ими во время пребывания на поселении, определён в Уставе о Ссыльных.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свод законов Российской империи является результатом уникальной систематизации законодательства. Однако, в Своде гражданских законов отсутствует чётко выделенная общая часть с определением важнейших понятий и институтов гражданского права. Хотя в Свод законов были включены нормы буржуазного права, было дано определение целому ряду новых понятий и институтов, тем не менее следует отметить несоответствие законов развивавшимся буржуазным отношениям. Изменение правовых норм в первой половине 19 века прежде всего преследовало цель дальнейшего укрепления феодально-крепостного строя. Тем не менее, следует отметить то обстоятельство, что составление Свода гражданских законов представило значительный этап в развитии гражданского права и юридической мысли России.

    Список литературы
    1. Свод Законов Российской Империи. Издание 1857 года.

2. Клеандрова В. М. ,Яковлев Л. С. История государства и права России 17-20 веков (до октября 1917 года). Курс лекций.

3. Титов Ю. П. История государства и права СССР. Учебник для высших учебных заведений. - Москва, Юридическая литература, 1988.

Страницы: 1, 2


© 2010 Рефераты